淺析企業之間資金拆借的法律責任

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資金拆借是一種臨時調劑性借貸業務,資金拆借是指銀行或其他金融機構之間在經營過程中相互調劑頭寸資金的信用活動。在我國開展資金拆借的時間不長,主要是各金融機構同業之間開展同業拆借業務。今天本站小編要與大家分享的是:淺析企業之間資金拆借的相關法律責任。具體內容如下,歡迎參考閲讀!

淺析企業之間資金拆借的法律責任

淺析企業之間資金拆借的法律責任全文如下:

目前企業借貸糾紛在審判決實踐中均以無效來認定合國效力,在現實經濟交往中,企業之間的借貸糾紛比較普遍,借貸糾紛案件有上升趨勢,而對企業借貸合同效力的如何認定,決定了合同當事人之間實體權利義務關係的不同調整,本文擬借一案件的處理就企業借貸關係的效力作一探討。

甲企業借給乙企業現金五百萬元,借款由丙(個人)提供擔保,期滿未償還,被訴至某法院,法院以合同無效判決企業償還本金五百萬元,丙(個人)因擔保無效承擔30%的賠償責任,甲企業如果執行到位僅能獲得五百萬元,如果甲企業不能償還,則只能向丙(個人)請求賠償30%。還需損失利息和承擔的因無效而承擔的訴訟費用。那麼企業之間的借貸是否一律無效呢?本文對此持否認態度。

《合同法》中,並未指出企業之間的借貸是否無效,企業之間的借貸,也並不必然會出現《合同法》第五十二條中導致合同無效的情形。有關企業借貸是否無效的法規,僅在最高人民法院《關於審理聯營合同糾紛案件若干問題的解答》及最高人民法院《關於對企業借貸合同借款方逾期不歸還借款的應如何處理的批覆》找到這樣的説法:企業借貸合同違反有關金融法規,屬無效合同。

企業在生產經營過程中,借款是一項重要的資金來源,而企業為了便捷快速融資,往往直接與其他企業發生借款業務。企業間借款在社會上已是公開存在的民間經濟行為,但其效力問題,卻在法律界有着很大爭議。這主要是《中華人民共和國合同法》施行以後,對於無效合同的認定,與之前的司法解釋以及金融規章之間存在衝突。本文擬進行相關法理分析,以求教於大家。

一、企業間借款合同的涵義

企業間借款是指無金融經營權的兩個企業之間互相拆借資金的民事行為。本文中所指企業間拆借資金,其內容是非企業之間,通過書面的或口頭的協議,由一方企業將自己合法所有的資金借給另一方企業使用,另一方企業在約定期限屆滿後歸還本金,支付利息的民事行為。企業間借款可能存在多種形式,包括直接訂立借款合同,形式聯營或投資而實質進行的資金借貸等。

二、確定企業間借款合同的效力依據

首先,1996年中國人民銀行頒佈的《貸款通則》第二十一條規定:“貸款人必須經中國人民銀行批准經營貸款業務,持有中國人民銀行頒發的《金融機構法人許可證》,並經工商行政管理部門核准登記。”第六十一條規定:“各級行政部門和企事業單位、供銷合作社等合作經濟組織、農村合作基金會和其他基金會不得經營存貸款等金融業務。企業之間不得違反國家規定辦理借貸或者變相借貸融資業務。”1996年9月23日最高人民法院《關於對企業借貸合同借款方逾期不歸還借款應如何處理問題的批覆》規定:“企業借貸合同違反有關金融法規,屬無效合同。”司法解釋中所指的“有關金融法規”,實際就是指《貸款通則》。基於上述規定,司法實務中對企業間借款合同是一概否定其效力的,即認為企業間借款合同非法,應歸於無效。

1999年10月1日開始實施的《合同法》對合同無效的情形又是如何規定的呢?《合同法》第五十二條規定“有下列情形之一的,合同無效:(一)具備一方以欺詐、脅迫手段訂立合同,損害國家利益;(二)惡意串通,損害國家、集體或者第三人的利益;(三)以合法形式掩蓋非法目的;(四)損害社會公共利益;(五)違反法律、行政法規的強制性規定。”由於企業間借款合同屬於合同行為,因此認定合同是否有效,應當根據《合同法》的規定予以認定。

分析上述認定合同無效的五項規定,顯然,第(一)項和第(三)項對企業間借款合同不能適用,而第(二)項和第(四)項,是否惡意串通、是否損害公共利益,在實踐中都是很難認定的,而且從整個經濟發展範圍考察,企業間借貸資金後,能夠進一步發展,增加社會財富,提高全民收入,因此無論是國家利益還是公共利益並沒有受到損害。最後也似只有第(五)項規定可以適用,但目前為止並無任何法律或行政法規對企業間借款合同作出規定,雖然《貸款通則》有類似規定,但是《貸款通則》屬於行政規章,而最高人民法院關於適用《中華人民共和國合同法》若干問題的解釋(一)第四條規定:“合同法實施以後,人民法院確認合同無效,應當以全國人大及其會制定的法律和國務院制定的行政法規為依據,不得以地方性法規、行政規章為依據。”從《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》這一行政規章所列的行為不包含企業借貸行為,因此,從現行的法律和行政法規中並不能當然地認定企業間借款合同屬於無效合同。

相反,20xx年1月1日生效的《公司法》的第一百四十九條第(三)項規定:“董事、高級管理人員不得有下列行為:……(三)違反公司章程的規定,未經股東會、股東大會或者董事會同意,將公司資金借貸給他人……”從該強制性規定,我們可以得出這樣一個結論,公司是可以在不違麼公司章程的情況下,將公司資金借貸給他人。其中的“他人”,筆者認為在沒有限制解釋的前提下,一般解釋應包括自然人、法人以及其他組織。那麼根據該法律條款,公司董事、高級管理人員在不違法公司章程的規定,經公司股東會、股東大會或者董事會同意,將公司資金借貸給其他公司或企業,應認定為合法有效。

其次最高人民法院《關於審理聯營合同糾紛案件若干問題的解答》及最高人民法院《關於對企業借貸合同借款方逾期不歸還借款的應如何處理的批覆》找到這樣的説法:企業借貸合同違反有關金融法規,屬無效合同。該兩司法解釋中的聯營、金融法規分別出自民法通則中有關聯營一章的規定和《貸款通則》中的規定,與當時的經濟、社會已變化甚大,有關聯營制度已被公司法、合夥企業法取而代之,私營企業,合夥企業等非公司性質的企業遍地都是,國家對合夥企業,私營企業等經營狀況幾乎沒有監管,也無需監管,他們之間互相借貸行為有普遍性,並不違反法律,行政法規的強制性規定,也不損害國家的金融體系,社會利益,相反,在金融危機中,對企業尤其是中小企業融資渡過危機起促進作用,這正是一些地方強烈呼籲開放民間資本市場的原因,企業之間的借貸或許損害了銀行的經濟利益,商業銀行銀行是市場經濟的一分子,不需受到特殊保護.如保護其一人,損害了整個社會經濟的發展. 合同法、公司法對企業借貸行為未做禁止性的規定,應當適用合同法中有關借款合同的規定,最然上述兩司法解釋未明令廢止,其不存在再適用的主體,故不能繼續適用。

最後,從法理層面分析,借款行為是一種合同行為,借貸關係實為合同關係。企業間借款仍應屬於私法調整的範疇,而私法自治是市場經濟國家通行的法律標準。因此,既然企業間借款屬於民事主體之間的“私人”行為,只要企業之間是完全自願地相互拆借,且款項來源合法,不損害國家和社會公共利益,對國家金融市場只有利而無害,筆者認為,企業間借款合同宜認定為有效。

三、《合同法》第五十二條第(五)項規定解析

《合同法》第五十二條第(五)項規定的違反強制性規定,又稱違反強行性規範,從法律類別看,是指違反全國人大及其會制定的法律和國務院制定的行政法規中的強行性規範,不應做任何擴大解釋。

所謂強制性規範,與任意性規範相對,是指直接規範人們的意思表示或者事實行為,不允許人們依其意思加以變更或者排除其適用,否則,將受到法律制裁的法律規範。包括為避免產生嚴重的不公平後果或為滿足社會要求而對意思自治予以限制的規範; 規定意思自治的規範等。“強制”一詞的意義在於這些規範總是適用,而不論當事人的意思表示如何。

強制性規範分為兩類,一類是效力性的強制規範;另一類是管理性的強制規範,一般認為,違反效力性的強制規範,合同無效,因為該類合同行為的效力後果上是以私法的方式給予制裁的強制性規範;違反管理性的強制規範,合同不一定無效,因為管理性的強制規範着重違反行為之事實行為價值,以禁止其行為為目的。所以違反管理性的強制規範的合同,存在有效、無效和效力待定三種情形,需要視具體合同內容具體分析。

企業間借款合同形式上違反的是國家金融政策,因此,可以理解為違反管理性的強制規範,從這個視野來分析,企業間借款合同也並非當然無效。故一般情況下,企業間借款合同可以認定為有效;但對於因高利貸、欺詐、脅迫等如果不認定該合同無效,就有可能損害社會利益均衡的情況下,不妨適用《合同法》第五十二條第(四)項的規定,甚至適用《合同法》第七條規定的基本原則,認定合同無效。

四、結論

企業間借款合同現象極其複雜,在現實生活中又相當普遍,且糾紛時有發生,原有的司法解釋與其後的施行的《合同法》、《公司法》產生着衝突,現實的司法理念、社會環境也發生了巨大的變化,因此原有司法解釋已經難以適應社會的發展。筆者認為,依據新法優於舊法的原則,根據上述分析,企業間的借款合同在不擾亂社會經濟秩序,不損害社會公共利益的情況下,可以認定為有效。當然,上述的法律衝突最終仍然需要立法的修改或完善,以及司法解釋來解決。

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